Роль семейного права

БРАЧНОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ

В результате изучения главы студент должен:

знать

  • • понятие и признаки брака;
  • • основания и порядок заключения брака;
  • • основания и порядок прекращения брачного правоотношения;
  • • основания и порядок признания брака недействительным;

уметь

  • • выделять условия заключения брака и препятствия к его заключению;
  • • определять порядок расторжения брака в зависимости от оснований его расторжения;
  • • определять подсудность дел о расторжении брака и признании брака недействительным;
  • • характеризовать различные процедуры расторжения брака в судебном порядке в зависимости от основания расторжения брака в суде;
  • • отграничивать расторжение брака от признания брака недействительным;

владеть навыками

  • • обращения в орган ЗАГС с заявлением о переносе даты государственной регистрации заключения брака;
  • • составления искового заявления о расторжении брака;
  • • составления искового заявления о признании брака недействительным;
  • • составления встречных исковых заявлений в случае предъявления иска о расторжении брака или признании брака недействительным.

Понятие и признаки брака

Традиционно брак понимается как форма существования семейных отношений между мужчиной и женщиной (мужем и женой), основанная на принятом в данном обществе способе его признания.

В истории развития института брака существовали многообразные воззрения на правовую природу брака, а также различные подходы со стороны государства и общества к порядку его заключения и расторжения. Формирование взглядов на данные вопросы зависит от многих факторов: это культурные, национальные и религиозные традиции, определенный период исторического развития, а также политическая ситуация, сложившаяся в том или ином государстве.

На сегодняшний день выделяют три основных концепции на природу брака. Первая концепция рассматривает брак как договор. Основной идеей этой концепции стал гражданско-правовой подход к рассмотрению существа брака. Данная концепция берет начало в римском праве и сегодня находит отклик среди ученых-юристов, занимающихся проблемами семейного права.

Вторая концепция (теологическая) сводит понимание брака к таинству, выводя на первый план этические и религиозные элементы брака. Ее появление связано с тем периодом истории, когда вопросы заключения и расторжения брака стали прерогативой религиозных правил.

Третья концепция рассматривает брак как институт особого рода. По замечанию И. А. Загоровского, брак «в происхождении своем заключает элементы договорного соглашения, но в содержании и прекращении далек от природы договора; как содержание брака, так и его расторжение не зависят от произвола супругов. Поэтому брачный институт вернее причислить не к области договорного нрава, а к разряду институтов особого рода (sui generic)».

Очевидно, что необходимость существования такого института, как брак, обусловлена не только частным интересом граждан, но и публичным интересом к нему со стороны общества и государства, ибо сила и жизнеспособность любого общества как социального организма напрямую зависит от способности данного общества воспроизводиться, пополняя его здоровым потомством. Именно с созданием семьи на основе брака между мужчиной и женщиной связывается в сознании большинства из нас возможность дальнейшего продолжения человеческого рода. Вот почему демографическая политика любого государства – это часть стратегии его будущего успешного развития и существования как суверенного субъекта на мировой арене. Устойчивость и стабильность семейных отношений между членами семьи, возможность рождения и воспитания здорового в физическом и нравственном отношении потомства во многом зависят от того, насколько безупречно соблюдены лицами, вступающими в брак, условия и порядок заключения брака, нет ли препятствий к его заключению.

Легального понятия брака в действующем российском законодательстве не содержится. В специальной литературе на данное обстоятельство все чаще обращается внимание как на недостаток правового регулирования семейных отношений в России. Например, термин брак раскрывается в законодательстве наших ближайших соседей, например в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье, Семейном кодексе Украины.

Вместе с тем отсутствие дефиниции брака в СК РФ не лишает нас возможности сформулировать данное понятие, включив в него сущностные юридически-значимые признаки, прямо закрепленные в положениях СК РФ, а также в иных федеральных законах, регулирующих семейные отношения.

Брак – это добровольный, моногамный союз мужчины и женщины, заключаемый в установленном законом порядке с целью создания семьи и порождающий равные взаимные права и обязанности супругов.

Брак в данном понятии раскрывается через термин «союз», который используется в ст. 1 СК РФ при изложении одного из принципа регулирования семейных отношений – добровольности брачного союза мужчины и женщины. Термин «союз» в наибольшей степени отражает тот факт, что брак соединяет мужчину и женщину, ведет к образованию общности жизни мужа и жены. Так, В. И. Даль дает следующее толкование данного термина: «Союз – тесная

связь меж людей, дружба, товарищество, условное согласие, завет; соединение двух или многих, для известной цели».

При этом термин «брак», используемый для определения формы семейного сожительства, применяется для обозначения союза, заключаемого именно между мужчиной и женщиной, т.е. лицами разного пола. В ст. 12 СК РФ указывается, что лицами, вступающими в брак, являются мужчина и женщина. Также в ст. 16 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г., закреплено, что право на вступление в брак и основание семьи имеют мужчина и женщина. Аналогичное понятие брака закреплено в Американской конвенции о правах человека, заключенной в г. Сан-Хосе в 1969 г. В частности, право вступить в брак и создать семью признается в конвенции за мужчиной и женщиной (ст. 17 «Права семьи» указанной Конвенции).

Однако прежнее представление о семье как о ячейке общества, возникающей на основании союза между мужчиной и женщиной как лицами разного пола, на сегодняшний день не является таким аксиоматичным. На современном этапе развития человеческого общества возникли «новые формы квазисемейных образований. Речь идет о свободных союзах двух (или нескольких) совместно проживающих людей и о гомосексуальных (лесбийских) парах, претендующих на статус семьи».

Сегодня ряд стран приняли соответствующие законы, позволяющие создавать семейные сожительства лицам одного пола, распространив на них полностью или в части положения законодательства, регулирующие правовой статус супругов как лиц, имеющих семейные права и обязанности на территории данной страны. К таким странам относятся Дания, Голландия, Франция, Великобритания, Бельгия, Мексика, Канада и некоторые другие, включая ряд штатов США.

Например, во Франции согласно Закону от 15 ноября 1999 г. подобного рода сожительства основываются на гражданском пакте солидарности, заключаемом между двумя физическими лицами независимо от их пола для организации совместной жизни. Представляется, что приведенное положение французского законодательства в полной мере согласуется с требованиями международных актов, рассматривающих брак как союз лиц разного пола. В связи с этим применение термина «брак» к нетрадиционным формам семейного сожительства лиц одного пола, на наш взгляд, следует считать недопустимым и не согласующимся с положениями норм международного права.

Крайне важно, что отношение к браку как союзу мужчины и женщины продемонстрировано в позиции Европейского Суда по правам человека, выраженной в делах «Рис против Соединенного Королевства» от 17 октября 1986 г., «Коси против Соединенного Королевства» от 27 сентября 1990 г., «Шеффилд и Хоршиэм против Соединенного Королевства» от 30 июля 1998 г. По мнению Суда, право на вступление в брак, гарантированное ст. 12 Европейской Конвенции по нравам человека, относится к традиционному браку, заключаемому между лицами противоположного пола.

Из приведенного выше определения брака можно выделить следующие существенные юридические признаки брака, отраженные в нормах действующего законодательства.

1. Добровольность. Как уже упоминалось ранее, добровольность брачного союза является одним из принципов семейного права. Добровольность как признак брака означает, что вступление в брак и пребывание в браке всегда связывается с наличием у лиц соответствующего на то желания, сформированного при отсутствии любого воздействия на их волю и сознание как со стороны иных лиц, так и при стечении определенных жизненных обстоятельств. Необходимо также, чтобы свободно сформированная воля лица на вступление в брак и пребывание в браке была выражена им вовне достаточно определенно, например в заявлении на государственную регистрацию заключения брака, а также непосредственно при проведении государственной регистрации заключения брака.

Предполагается, что в большинстве случаев лица вступают в брак на основе чувств взаимной любви и уважения. Утрата в последующем данных чувств может стать мотивом для расторжения брака. Насильственный характер вступления в брак и пребывания в браке, воспрепятствование к расторжению брака не допускается действующим законодательством. Признак добровольности брачного союза не только закреплен в ст. 1 СК РФ как основное начало семейного законодательства, но и раскрывается в положениях СК РФ, посвященных порядку заключения брака и его расторжения. Например, в п. 2 ст. 22 СК РФ установлено, что расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на расторжении брака.

2. Моногамность. По мере эволюции общество пришло к такой форме брачных отношений между мужчиной и женщиной, как моногамия. Понадобились тысячелетия для того, чтобы довольно широкий круг лиц, которым разрешалось одновременное брачное сожительство ранее, сужался до тех пор, пока не достиг одной пары. Вместе с тем в Российской империи при традиционном взгляде церкви на моногамность брака допускалось в виде исключения многоженство для магометан (т. X, ч. 1 ст. 92–97, Уложение о наказаниях, ст. 1558), а также полиандрия (т. X, ч. 1, ст. 82). В наше время моногамия воспринимается как элементарное правило.

Существование моногамного брака в России обусловлено как тысячелетней историей религиозных традиций, так и светским характером брака, сформировавшимся под влиянием европейской культуры. В этой связи следует заметить, что эпизодически появляющиеся предложения об отказе от принципа единобрачия и законодательном разрешении полигамных браков (многоженстве) путем внесения соответствующих изменений в СК РФ выглядят совершенно неприемлемыми, как противоречащие основным началам семейного законодательства и традициям русского парода.

Принцип моногамности брака в семейном законодательстве реализуется в положениях ст. 14 и 27 СК РФ, устанавливающих в качестве препятствия для заключения брака состояние хотя бы одного из лиц, вступающих в брак, в другом зарегистрированном браке, а также возможность признания недействительным брака, заключенного в нарушение данного запрета.

3. Необходимость соблюдения установленного законом порядка его заключения. Независимо от того, связывалось ли заключение брака с волей вождя племени, освящением церковью или с совершением записей государственными органами или уполномоченными должностными лицами, брак признается в обществе и порождает ожидаемые правовые последствия лишь при соблюдении принятого и (или) установленного порядка заключения брака.

Так, исходя из основных целей семейного законодательства, в Российской Федерации признается брак, заключенный только в органах ЗАГС.

Такой порядок заключения брака появился на территории России в 1917 г., когда Декретами ВЦИК и CIIK РСФСР от 18 декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния» и от 19 декабря 1917 г. «О расторжении брака» был отменен церковный брак, а заключение и расторжение брака стало прерогативой государственных органов.

Принятие данных нормативных актов ознаменовало введение гражданского (зарегистрированного) брака взамен брака церковного. При этом введение гражданского брака не исключало признания юридической силы за фактическими брачными отношениями. Судебная практика не давала никаких преимуществ зарегистрированному браку перед фактическим. Так, Гражданская кассационная коллегия Верховного Суда РСФСР своим определением признавала, что «наличие фактических брачных отношений, в которые истец вступил при нахождении в другом, зарегистрированном браке, не являлось двоеженством. Но суд в этом случае, устанавливая срок начала фактических брачных отношений, должен был признать прекращение с того же момента зарегистрированного брака».

Сегодня фактические брачные отношения в России не порождают семейно-правовых последствий. Такое отношение к фактическим брачным отношениям сложилось после принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания “Мать-героиня” и учреждении ордена “Материнская слава” и медали “Медаль материнства”». Данный Указ положил конец терпимому отношению государства к фактическим брачным отношениям и императивно закрепил, что только зарегистрированный брак порождает права и обязанности супругов, установленные кодексами о браке и семье союзных республик.

Вместе с тем данный нормативный акт сохранял юридическую силу за фактическим брачным сожительством, имевшим место и продолжавшимся на момент вступления его в силу. Лица, состоящие в то время в фактических брачных отношениях, имели право зарегистрировать свой брак в установленном законом порядке, указав при этом действительное время начата фактической совместной жизни, о чем делалась отметка в актовой книге и свидетельстве о заключении брака. В том случае, если указанные лица не воспользовались данным правом, любой из них в случае смерти другого из фактических сожителей имел возможность устанавливать в порядке особого производства факт существования между ними фактических брачных отношений как юридически значимый факт.

К сожалению, сегодня все больше и больше молодых пар делают выбор в пользу фактических брачных отношений, а не зарегистрированного в органах ЗАГС брака. В связи с этим все чаще поднимается вопрос о необходимости распространения положений семейного законодательства в части, регулирующей имущественные отношения супругов, на отношения фактического сожительства. Несмотря на то что в литературе высказываются различные точки зрения по данному вопросу, игнорировать такое явление общественной жизни полностью нельзя.

Следует иметь в виду, что законодательство РФ признает лишь гражданско-правовые последствия фактического сожительства в части распространения правил об общей долевой собственности на имущество, нажитое в период совместного проживания на средства обоих сожителей. Разумеется, наше законодательство не делает различий между правовым положением детей, рожденных в зарегистрированном браке, и детей, чьи родители не состоят между собой в зарегистрированном браке.

Из общего правила о признании юридической силы только за браком, заключенным в органах ЗАГС, существуют еще ряд исключений. Так, согласно и. 7 ст. 169 СК РФ признается правовая сила за браком, заключенным по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны, до восстановления на этих территориях органов ЗАГС.

Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 3 Закона об актах гражданского состояния акты гражданского состояния, совершенные по религиозным обрядам до образования или восстановления органов ЗАГС в соответствии с действующим на момент их совершения законодательством и не требуют последующей регистрации. Учитывая то обстоятельство, что в соответствии с Циркуляром НКВД РСФСР от 28.08.1926 № 326 «О сроках действительности религиозных браков, заключенных в революционных период РСФСР» органы ЗАГС создавались вплоть до 1 ноября 1925 г., признается юридическая сила за браками, заключенными по религиозным обрядам на указанных в Циркуляре территориях до соответствующей даты.

4. Цель заключения брака. Правовой целью заключения брака является создание семьи. Действующее законодательство исходит из того, что оба лица, вступающие в брак, желают на основании заключенного между ними брака создать семью. Если хотя бы одно из лиц, вступающих в брак, преследует иную цель, достижение которой становится возможным посредством заключения брака (получение гражданства, улучшение в дальнейшем жилищных условий и т.п.), то такой брак является фиктивным. В соответствии со ст. 27 СК РФ признается недействительным брак в случае его заключения без цели создания семьи.

Вместе с тем следует отграничивать цель заключения брака от мотивов его заключения. Мотивы заключения брака могут быть самыми разнообразными – это любовь, желание никогда не расставаться, привязанность друг к другу и иные человеческие чувства, которые движут людьми при вступлении в брак. Не исключено, что некоторые лица вступают в брак, осознавая, что брак станет для них возможностью для дальнейшего безбедного существования, интересной и насыщенной жизни, приобщения к определенному кругу лиц или социальному слою. Такой брак получил в обществе название «брак по расчету». Однако заключение брака по расчету не означает, что лицо, руководствуясь своими меркантильными (или иными аналогичными) соображениями, вступает в фиктивный брак, если при этом данное лицо в качестве цели заключения брака имеет целью создание семьи. Иными словами, мотивы лица для вступления в брак не имеют самостоятельного правового значения. Правовое значение для оценки действительности брака придается лишь цели его заключения.

5. Взаимные равные права и обязанности супругов, возникающие у лиц из факта заключения брака. В отличие от предыдущих признаков данный признак имеет отношение не к основаниям и порядку заключения брака, а к правовым последствиям его заключения. На сегодняшний день брак является союзом юридически равных между собой субъектов. Юридическое равенство мужчины и женщины в браке следует рассматривать как одно из важнейших достижений эволюции брачных отношений.

В соответствии со ст. 19 Конституции РФ мужчина и женщина имеют равные права и обязанности, не допускается дискриминация по половому признаку.

Рассматриваемый признак брака является отраслевым проявлением данного конституционного принципа. Равенство супружеских прав и обязанностей закреплено в ст. 1 СК РФ (как один принципов семейных отношений), в ст. 31 СК РФ «Равенство супругов в семье», а также отражено в иных положениях семейного законодательства, регулирующих как личные неимущественные, так и имущественные отношения супругов. Установление в российском законодательстве в качестве законного режима имущества супругов режима общей совместной собственности (например, ст. 33–35, 38, 39 СК РФ) также является одним из проявлений равенства супругов в браке, так как бездолевой характер общей совместной собственности предполагает равенство нрав и обязанностей ее участников.

Правовые основы семейно-брачных отношений

Семейное право — самостоятельная отрасль права, нормы которой регулируют семейно-брачные отношения. Семейное право — единственное отрасль, где мораль и право тесно переплетены между собой. О самостоятельности семейного права говорит характер семейных правоотношений. Во-первых, они основываются на браке, родстве, материнстве и отцовстве, усыновлении. Во-вторых, семейно-брачные отношения являются преимущественно лично-правовыми и уже затем учитываются имущественные отношения. В-третьих, семейным отношениям присущ лично-доверительный характер, поскольку главное место в них занимают личные связи членов семьи.

Таким образом, семейные правоотношения — это общественные отношения, урегулированные нормами семейного права, в которых его участники связаны имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, возникающими из брака, родства, усыновления и других форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Таковы главные специфические черты брачно-семейных отношений, отличающие их от имущественных и неимущественных связей как предмета гражданско-правового регулирования.

Предметом ведения семейного права являются отношения, возникающие только между субъектами права, обязанности которых урегулированы семейным правом, возникающие на почве семейно-брачных связей.

Предметом регулирования семейного права является не семья как таковая, а существующие между ее членами отношения — семейные отношения (ст. 2 Семейного кодекса РФ — СК РФ).

Метод семейного права — это совокупность способов, средств, приемов регулирования отношений, входящих в предмет семейного права. Эти способы и приемы подразделяются на два вида: запреты и дозволения.

Под принципами семейного права подразумеваются основные исходные положения, на которых должны основываться семейные правоотношения. К ним относятся:

  • принцип защиты семьи, материнства, отцовства и детства;
  • признание брака, юридически оформленного;
  • равенство супругов в семье;
  • приоритет семейного воспитания детей, забота об их развитии, благополучии, первоочередная защита их прав и обязанностей;
  • защита семьи государством.

Семейные правоотношения возникают в результате юридических фактов, под которыми понимаются конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы семейного права связывают наступление определенных последствий. В семейном праве юридические факты связывают только физических, а не юридические лица.

Понятие брака и семейно-брачных отношений

Брак — основа семьи. Именно поэтому государство придает большое значение соблюдению условий его заключения.

Понятие брака. Большинство взрослых людей состоит в браке. Определения его нет в законодательстве. Оно дается учеными — юристами, философами, социологами. В юридической литературе брак определяется как юридически оформленный, свободный и добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий для них взаимные личные и имущественные права и обязанности.

В законе особо подчеркивается, что супружеские права и обязанности возникают только в зарегистрированном браке. Фактическое сожительство мужчины и женщины семейных правоотношений не порождает.

Почему же столь категорическое значение придается государственной регистрации браков? Дело в том, что именно регистрация дает возможность реально гарантировать охрану самых разнообразных прав членов семьи. Скажем, алиментные, жилищные, наследственные права супругов защищаются только после предъявления брачного свидетельства.

Регистрируется брак согласно Семейному кодексу РФ в государственных органах записи актов гражданского состояния по истечении месячного срока после подачи женихом и невестой совместного заявления. Месячный срок при наличии уважительных причин может быть сокращен или увеличен, но не более чем на один месяц. Такими причинами могут быть, например, срочный выезд в командировку, призыв на срочную военную службу и т. д. Этот пусть и небольшой срок позволяет проверить свои чувства, лучше узнать друг друга.

В законе закреплены условия заключения брака. Их можно разделить на две группы: позитивные (поскольку наличие таких условий обязательно) и негативные (их наличие препятствует заключению брака). К позитивным условиям относятся взаимное согласие лиц, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. К негативным условиям — состояние в другом браке, близкое родство жениха и невесты, признание лица недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия.

Итак, важнейшим позитивным условием является взаимное согласие на вступление в брак жениха и невесты. Это условие определяется самой сущностью брака, которая предполагает свободный и равноправный союз мужчины и женщины. Следовательно, брак не может быть заключен под принуждением, от кого бы оно ни исходило (от родителей, от одного из лиц, вступающих в брак, и т. д.). Жених и невеста должны подать совместное заявление в орган записи актов гражданского состояния и лично присутствовать на брачной церемонии.

Вторым позитивным условием признается достижение брачного возраста. В России он равен восемнадцати годам. Правда, органы местного самоуправления могут снизить его в случае необходимости, но не больше чем на два года. Это происходит, например, в случае беременности женщины, рождения ею ребенка и т. д.

Субъекты РФ могут допустить в своем законодательстве в виде исключения и заключение брака лицами в возрасте до 16 лет.

Закон устанавливает и препятствия к заключению брака (иными словами, негативные условия его заключения). Прежде всего, недопустимо супружество между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в браке. Этот запрет основан на принципе единобрачия, означающем, что по закону мужчина и женщина могут состоять одновременно только в одном браке. За двоеженство и многомужество установлена уголовная ответственность.

Не допускается заключение брака между:

  • родственниками по прямой восходящей (дети, родители, дед, бабушка) и нисходящей (дед, бабушка, родители, дети) линии;
  • полнородными (имеющими общих отца и мать) и не полнородными (имеющими только одного общего родителя) братьями и сестрами;
  • усыновителями и усыновленными.

Браки с недееспособными членами общества не допускаются потому, что эти лица не в состоянии отдавать себе отчет в совершаемых действиях и руководить ими. Болезнь лишает их возможности проявлять сознательную волю при вступлении в брак. Важно иметь в виду, однако, что не болезнь сама по себе, а лишь принятое до бракосочетания решение суда о признании таких лиц недееспособными является препятствием для вступления в брак.

Недействительность брака. Нарушение условий заключения брака приводит к тому, что суд признает его недействительным. Это означает, что права и обязанности супругов в таком браке аннулируются с момента его регистрации. Иными словами — брака как бы не существовало.

Правда, такие последствия не наступают, если один из супругов скрыл во время регистрации, что состоит в другом, не расторгнутом браке. В этом случае у добросовестно заблуждавшегося супруга возникают все те же права, что он имел бы в действительном браке: право на сохранение избранной во время регистрации фамилии, право на получение алиментов от виновного супруга и др.

Охраняет закон и права детей, родившихся в браке, признанном недействительным. Они имеют тот же круг прав, что и дети, родившиеся в действительном браке.

Суд может признать недействительным и фиктивный брак, т. е. брак, не имеющий цели создания семьи. Как правило, цель фиктивного брака меркантильна, иными словами, направлена на получение различных выгод (права на жилую площадь, денежные суммы и т. п.). И, наконец, суд может по требованию одного из супругов признать недействительным брак, если другой супруг скрыл наличие у него венерического заболевания или ВИЧ-инфекции.

Прекращение брака происходит в связи со смертью одного из супругов или объявлением умершим одного из супругов. Брак прекращается также путем его расторжения.

Брак расторгается в органах загса, когда нет общих несовершеннолетних детей, в случае признания судом супруга безвестно отсутствующим, при признании судом супруга недееспособным, при осуждении супруга к лишению свободы на срок свыше трех лет.

Личные права и обязанности супругов

Оба супруга имеют личные и имущественные права. Супружеские права и обязанности появляются с момента регистрации брака в загсе, т. е. возникают в юридическом браке, и на будущее. Личные отношения жены и мужа неразрывно связаны с браком или родственными отношениями. В браке супруги имеют равные личные права. Они основаны на равенстве мужчин и женщин в семейных отношениях. Давайте разберемся, что такое личные права супругов.

Прежде всего, следует отметить, что они тесно связаны с личностью и неотделимы от нее и, в отличие от имущественных прав, не имеют экономического содержания. Какие же это личные права и обязанности супругов? Это право на выбор фамилии, на свободу выбора занятий, мест пребывания и жительства, право на воспитание детей, обязанности по их воспитанию.

В последнее время подверглись большим изменениям конституционные, гражданские, жилищные и другие правоотношения, которые повлекли за собой необходимость расширения перечня личных прав супругов.

Семейный кодекс РФ в личные права супругов наряду с понятием «местожительство», означающее место прописки, ввел такое понятие, как «местопребывание», т. е. фактическое местонахождение. Большинство личных прав, например, выбор профессии, род занятий, определение мест пребывания и жительства, они имели и до вступления в брак, другие появились в связи со вступлением в брак.

Одно из важных личных прав, принадлежащих супругам, — право определения фамилии. Выбор фамилии — личное дело лиц, вступающих в брак. Супруг, регистрирующий брак по личному желанию и взаимному согласию, может избрать фамилию своего супруга, сделав ее общей, либо сохранить свою добрачную фамилию, либо, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации, присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга. Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является двойной. Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемену фамилии другого супруга. Как правило, лица, вступающие в брак, избирают единую фамилию, и чаще всего жена предпочитает фамилию мужа. Предоставляя вступающим в брак право избирать единую фамилию, закон тем самым способствует сплочению супругов и их детей. Нередко муж берет фамилию жены, например, по причине ее благозвучия. Представьте себе: мужчина, регистрирующий брак, имеет фамилию Крыса, а жена — Красавина. И нет ничего удивительного, странного в желании супруга взять фамилию своей жены. Этот вопрос решается лишь в момент регистрации брака, последующие изменения фамилии допускаются только в случаях и в порядке, предусмотренном законом. Перемена фамилии одним из супругов не влечет обязанности изменения фамилии для другого. При расторжении брака супруг вправе оставить за собой фамилию, принадлежащую ему к моменту расторжения брака, даже при возражении другого супруга, либо вернуть себе добрачную фамилию. Этот вопрос каждый супруг решает самостоятельно, руководствуясь не одними личными соображениями, но и интересами своих детей.

Каждый из супругов свободен и в определении своего места пребывания и жительства. Зарегистрировав брак, супруги вовсе не обязаны совместно проживать, каждый из них волен избрать место проживания по своему усмотрению, он свободен от принуждения в решении данного вопроса, хотя один из признаков семьи, естественная черта брака — совместное проживание; именно совместное проживание служит основанием прочной семьи, нормального воспитания детей, что в основном и имеет место в жизни. Место жительства детей определяется по месту жительства родителей, а место их пребывания устанавливается решением родителей.

Свобода выбора супругом занятий, профессии означает, что каждый из них самостоятельно определяет род своей деятельности, но исходя из интересов семьи согласовывает с ней, однако окончательное решение принадлежит каждому супругу.

Разногласия супругов, касающиеся личных правовых взаимоотношений (выбор профессии, фамилии, места пребывания и жительства), государственными органами не рассматриваются.

К числу важных личных прав супругов-родителей закон относит и их право на воспитание и образование детей. Эти вопросы отец и мать также решают по соглашению между собой, поскольку каждый из них имеет равное право на ребенка. Очень часто в семье встает такой вопрос: кто из родителей имеет право на получение больничного листа по уходу за ребенком? Полагают, конечно, что мать, и ошибаются, так как забывают о принципе равенства родителей, т. е. право на получение такого больничного листа имеет и отец.

Воспитание и образование детей — не только право, но и обязанность родителей. В надлежащем выполнении ими этой обязанности заинтересованы не только они и их дети, но и общество и государство. Внесение изменений в Конституцию РФ и Закон об образовании повлияло на содержание прав и обязанностей родителей по воспитанию и образованию детей. Закон прямо обязывает родителей обеспечить получение детьми основного общего образования. Родители, с учетом мнения детей, имеют право выбора образовательного учреждения и формы обучения детей до получения детьми основного общего образования.

Одним из личных прав и обязанностей родителей является право защищать интересы детей, выступать в случаях необходимости от имени своих несовершеннолетних детей во всех соответствующих учреждениях.

При отсутствии согласия в решениях, связанных с воспитанием детей, каждый из супругов может обратиться за разрешением спора в орган опеки и попечительства, в суд. Например, спор по поводу осуществления воспитания ребенка родителем, не проживающим вместе с другим ребенком, решается в суде.

Личные права и обязанности супругов, их объем, совершение и характер заранее определяют, устанавливают правовое положение супругов, наконец, они являются определяющими по сравнению с имущественными.

Все многообразие имущественных правоотношений, складывающихся между супругами, можно объединить в две группы: отношения по поводу супружеской собственности и отношения по поводу взаимного материального содержания (алиментные).

Имущество, принадлежащее супругам, может быть личным (раздельным) и общим.

Какое же имущество является личным? Это вещи, принадлежащие каждому из супругов до вступления в брак, а также полученные каждым из них во время брака в дар, по наследству или по иным безвозмездным сделкам. Кроме того, естественно, раздельными являются предметы личного потребления супругов (одежда, обувь и т. п.). Исключение в этом плане составляют предметы роскоши (например, драгоценности). Ввиду большой их стоимости они подчиняются режиму общей собственности, хотя и потребляются, как правило, одним из супругов. Это значит, что в случае спора эти предметы передаются супругу, пользующемуся ими, например, драгоценности — супруге. Но она половину их стоимости возвращает другому супругу. И наконец, супруги могут договориться о передаче в личную собственность каждого из них любых объектов из состава их общего имущества.

Что характерно для правового режима личного имущества? Супруг-собственник владеет, пользуется и распоряжается им, естественно, самостоятельно, не спрашивая на это согласия другого супруга.

Общим является имущество, нажитое супругами во время брака. Кроме того, возможна трансформация личного имущества одного из супругов в общее в том случае, если в браке в него сделаны совместные вложения труда или средств, значительно увеличившие его стоимость. Например, проведенный совместными усилиями капитальный ремонт превращает дачу, принадлежавшую до брака одному из супругов, в их общее имущество.

Супруги распоряжаются таким имуществом с общего согласия. Причем принципиально важно, что это согласие предполагается — не требуется, чтобы оно было письменно выражено. И лишь сделки по распоряжению недвижимостью, а также сделки, нуждающиеся в нотариальном оформлении или государственной регистрации, могут совершаться одним супругом только после нотариально удостоверенного согласия другого супруга.

Супруги имеют равные права по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом. Следует особенно подчеркнуть, что эти права гарантируются даже в том случае, если один из супругов (как правило, женщина) занимался ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного заработка (болел, учился и т. п.). Соглашения супругов, умаляющие права одного из них в отношении имущества, признаются судом недействительными, т. е. как бы не состоявшимися.

Каким образом осуществляется раздел имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов? Обычно такой раздел производится в связи с расторжением брака, однако допустим и в других ситуациях (например, при определении размера доли пережившего супруга в наследственном имуществе).

При отсутствии спора супруги заключают договор о разделе имущества, который по их желанию может быть удостоверен в нотариальной конторе. Если же спор между супругами по поводу раздела имущества все же возник, он разрешается судом. Доли супругов при разделе имущества признаются судом равными. Однако закон разрешает суду отступить от этого правила, учитывая интересы несовершеннолетних детей, а также заслуживающие внимания интересы одного из супругов. Скажем, доля одного из супругов может быть увеличена, если другой супруг уклонялся от общественно полезного труда или расходовал имущество в ущерб интересам семьи.

Могут ли муж и жена вступать между собой в различные сделки? Да, причем обычно это договоры дарения. В возмездные договоры (купля-продажа, наем и т. п.) супруги, как правило, не вступают, поскольку они не совместимы с характером супружеских отношений.

Новый Семейный кодекс РФ разрешает супругам заключать брачный договор. В таком договоре супруги сами определяют имущественные права и обязанности как в браке, так и в случае его расторжения.

Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Чаще всего эта обязанность выполняется добровольно. В противном случае алименты на супруга могут быть взысканы судом.

Однако право на получение алиментов возникает только при одновременном наличии трех обстоятельств:

а) нетрудоспособности супруга, претендующего на получение алиментов;

б) его нуждаемости;

в) соответствующих материальных возможностей у супруга, обязанного уплачивать алименты.

Особым случаем является право жены на получение алиментов от мужа в период беременности и в течение трех лет после рождения ребенка. Кроме того, право на получение алиментов имеет нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения таким ребенком 18 лет или за общим ребенком — инвалидом I группы с детства.

Право на получение алиментов может быть сохранено супругом и после расторжения брака. Однако обязательным условием для этого является наступление нетрудоспособности в браке или не позже одного года после его расторжения.

Если брак был долгим, суд может взыскать алименты в пользу разведенного супруга и в том случае, если он достиг пенсионного возраста не позже пяти лет после расторжения брака.

Алименты в пользу супруга определяются в твердой сумме и выплачиваются ежемесячно. Однако супруги могут своим согласием определить размер алиментов и порядок их уплаты.

Защищает ли закон интересы супруга, обязанного платить алименты? Да, и выражается это в том, что суд может освободить его от обязанности по содержанию другого супруга или ограничить данную обязанность определенным сроком. Однако подобное решение суд принимает только в том случае, если брак был недолгим, если поведение супруга, требующего выплаты алиментов, было недостойным, а также если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в результате совершения им умышленного преступления.

В какой ситуации право на получение алиментов супругом утрачивается? Это происходит в том случае, если отпадает хотя бы одно из оснований получения содержания (например, восстановлена трудоспособность супруга, увеличена его пенсия и тем самым ликвидирована нуждаемость). Утрачивается право на получение алиментов и в том случае, если супруг, получающий средства на содержание, вступит в новый брак. Алиментная обязанность в подобной ситуации возлагается на супруга по новому браку.

Итак, с целью лучшего усвоения материала об имущественных правах и обязанностях супругов целесообразно весь их круг разделить на две группы: отношения по поводу супружеской собственности и алиментные отношения.

Для отношений супружеской собственности характерно закрепленное законом сочетание раздельности отдельных категорий имущества супругов и общности всего, что приобретено в браке. Не стоит забывать, что законный режим имущества супругов действует только в том случае, если брачным договором не установлено иное.

В регулировании алиментных отношений между супругами обращает на себя внимание императивность (обязательность) определенных в законе условий их возникновения. При отпадении хотя бы одного из них прекращается и алиментное обязательство. Однако закон регулирует алиментные отношения только в том случае, если супруги сами в своем соглашении не определили размер и порядок их уплаты.

Содержание брачного правоотношения

Брачное правоотношение — одно из самых сложных в семейном праве.

Правовому регулированию брачных правоотношений посвящен раздел II Семейного кодекса РФ (права и обязанности супругов).

По своему содержанию оно является совокупностью разнообразных прав и обязанностей субъектов (супругов – мужчины и женщины): личных и имущественных.

В семейном праве правовые отношения между субъектами супругами (иначе — брачное правоотношение) — единственный вид правоотношения, который выделяется из других по тому значению, которое имеет в нем волевое начало обоих субъектов, именно обоих субъектов, поскольку волевое начало свойственно субъектам и иных брачно-семейных правоотношений. Как закреплено в ст.12 СК РФ, для заключения брака (то есть, вступления в брачные правоотношения) нужно добровольное согласие мужчины и женщины.

Понятие брачного правоотношения — синоним понятия «брак». Оно представляет собой совокупность прав и обязанностей, принимаемых мужчиной и женщиной в результате добровольного союза, заключенного в соответствии с требованиями закона, в установленном законом порядке и направленного на создание семьи.

Субъекты брачного правоотношения— супруги. Это особый вид субъектов, имеющих свою специфическую правовую характеристику. Брачное правоотношение возникает с заключением, брака, то есть в соответствии со ст.10 СК РФ, с момента государственной регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния.

Важно подчеркнуть, что не являются брачными «фактические брачные правоотношения». Только зарегистрированные в указанном выше порядке правоотношения порождают брачные права и обязанности для супругов.

Супруги в период пребывания в брачно-семейных отношениях сохраняют в полном объеме гражданскую правоспособность, и, соответственно, могут осуществлять любые гражданские права и обязанности, в том числе и по отношению друг к другу. Но в границах брака ряд имевшихся у супругов прав и обязанностей модифицируется, наряду с чем появляются новые права и обязанности. Именно этот факт позволяет говорить о возникновении между супругами брачных правоотношений с самостоятельным содержанием. Однако основные изменения в содержании брачного правоотношения приурочиваются к его возникновению (заключению брака) или прекращению. В то же время, изменения в рамках брачных правоотношений возможны и в период брака: взыскание алиментов, приобретение в общую собственность нового имущества и т.п.

Вступая в брак, супруги сразу же и одновременно приобретают всю совокупность прав и обязанностей, составляющих содержание брачных правоотношений.

В первую очередь к ним относятся личные права: выбора рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства и др.

Во вторых в содержание брачных правоотношений входят имущественные отношения супругов.

Реализация прав несовершеннолетних в семейном праве

Права ребенка, предусмотренные семейным законодательством, носят срочный характер, поскольку их обладателем является только несовершеннолетний (это вытекает из названия гл. 11 СК РФ «Права несовершеннолетних детей»).

В качестве самостоятельных можно выделить личные неимущественные и имущественные права в семье Глотова И.А. Правовая природа представительства, назначаемая в защиту семейных прав несовершеннолетнего // Право и суд в современном мире. -2010. — С. 53-55..

1. Жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 12.11.2012) // Российская газета. № 17, 27.01.1996.). Поскольку семья является естественной средой обитания ребенка, где закладываются предпосылки его физического и духовного развития, данное право является одним из важнейших прав ребенка, предусмотренных Кодексом. В связи с этим в качестве основного принципа семейного законодательства (ст. 1) выступает защита права ребенка на семейное воспитание. При этом имеется в виду, прежде всего, собственная семья, которую образуют родители. В отношении детей, лишившихся по каким-то причинам своей семьи, обеспечение права жить и воспитываться в семье означает то, что при выборе форм воспитания детей преимущество отдается семейным формам воспитания: усыновление, приемная семья, передача в семью опекуна (попечителя).

Как правовой институт право жить и воспитываться в семье состоит из нескольких правомочий ребенка:

1) право знать своих родителей, насколько это возможно.

Данное право ребенка было включено в Семейный кодекс в соответствии со ст. 7 Конвенции ООН о правах ребенка.

Право ребенка знать своих родителей, безусловно, является одним из основных личных неимущественных прав несовершеннолетнего, поэтому необходимо его уточнение и пояснение.

Во-первых, необходимо дать понятие «родители», поскольку в законодательстве такой термин отсутствует. На наш взгляд, применительно к данному праву ребенка родителями следует считать кровных родственников I степени, удостоверенных в установленном законом порядке государственным органом. Усыновители родителями не являются, даже если будут записаны в этом качестве (ст. 136 СК РФ) Леженникова И.М. Может ли обязательство по направлению средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий считаться гарантией жилищных прав несовершеннолетнего в будущем? // Нотариус. — 2012.- № 2. — С. 42-43..

Во-вторых, с правом ребенка знать своих родителей связаны и из него вытекают все основные личные неимущественные и имущественные права ребенка (право на имя, право на содержание и др.).

В-третьих, указание на то, что ребенок вправе знать своих родителей «насколько это возможно», безусловно, является пределом осуществления данного права. В основном это касается процесса получения сведений о своих родителях, т.е. использование всех доступных и предусмотренных законом способов.

Еще одним пределом права ребенка знать своих родителей являются интересы самого ребенка, под которыми, на наш взгляд, следует понимать сохранение его здоровья, нормальное физическое и психическое развитие, а также надлежащие материально-бытовые условия. Данный критерий представляет особую значимость и, на наш взгляд, может стать одним из способов разрешения проблемы соотношения права ребенка знать своих родителей с тайной усыновления и тайной биологического происхождения ребенка при применении методов искусственной репродукции человека.

Статья 139 СК РФ предусматривает тайну усыновления. Ее сохранению служит и ст. 135 Кодекса, позволяющая по просьбе усыновителя изменить место рождения усыновляемого, а также дату его появления на свет (но не более чем на три месяца и в отношении ребенка в возрасте до одного года).

В-четвертых, законные представители несовершеннолетнего, государственные и муниципальные органы, организации, а также все другие лица, так или иначе занимающиеся розыском граждан, обязаны оказывать помощь в розыске родителей ребенка.

В-пятых, следует отметить, что право ребенка знать своих родителей должно быть исключением из общего правила о срочности прав несовершеннолетних, поскольку именно с достижением совершеннолетия у гражданина возникает больше возможностей реализовать данное право;

2) право на заботу со стороны родителей.

К родителям следует относить лиц, записанных в этом качестве в свидетельстве о рождении несовершеннолетнего.

Право ребенка на заботу со стороны родителей служит предпосылкой удовлетворения его жизненно важных потребностей. Под заботой следует понимать все виды помощи ребенку (обеспечение его питанием, лечением, одеждой, учебными пособиями и т.п.).

С правом ребенка на заботу тесно связано еще одно право — право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. В данном случае имеется в виду выполнение семьей функции становления личности ребенка, обеспечение жизненно важных потребностей ребенка;

3) право на совместное проживание со своими родителями.

Согласно п. 2 ст. 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов. Как правило, с ними проживают и несовершеннолетние дети более старшего возраста.

Место жительства ребенка при раздельном жительстве родителей определяется соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор разрешается судом Коваль Н.В. Проблемы самозащиты несовершеннолетних, проживающих в условиях семейного неблагополучия // Прокурорская и следственная практика. — 2011. -№ 3-4. — С. 262-281..

2. Право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой,братьями, сестрами и другими родственниками (ст. 55 СК РФ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 12.11.2012) // Российская газета. № 17, 27.01.1996.). В соответствии со ст. 55 на право ребенка общаться со своими родителями и родственниками не влияют: расторжение брака родителей, признание брака родителей недействительным, раздельное проживание родителей, проживание родителей в разных государствах, а также так называемые экстремальные ситуации (задержание несовершеннолетнего, его арест, заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и др.).

Не имеется каких-либо ограничений, касающихся форм общения, не влияет и степень родства с ребенком при обеспечении его права на общение.

Однако следует отметить, что общение должно быть ограничено либо запрещено в случаях, когда оно таит в себе угрозу воспитанию ребенка, нарушает его интересы.

Особую сложность представляет осуществление права ребенка на общение со своими родителями в случае их проживания в другом государстве или в разных государствах.

Согласно п. 2 ст. 10 Конвенции ООН о правах ребенка несовершеннолетний, родители которого проживают в различных государствах, имеет право поддерживать на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные отношения и прямые контакты с обоими родителями Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС «Консультант Плюс».. С этой целью и в соответствии с обязательством государств — участников Конвенции они уважают право ребенка и его родителей покинуть любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.

3. Право ребенка выражать свое мнение при решении любого вопроса, затрагивающего его интересы (ст. 57 СК РФ), в том числе право быть заслушанным в ходе любого судебного и административного разбирательства, затрагивающего его интересы.

Закрепление этого права еще раз подчеркивает, что к ребенку необходимо относиться как к личности, с которой следует считаться, особенно в случаях разрешения тех вопросов, которые непосредственно затрагивают его интересы (ст. 12 Конвенции ООН о правах ребенка).

Данное право предоставляется ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды. Так, мнение несовершеннолетнего учитывается:

  • — при выборе родителями образовательного учреждения, формы обучения (п. 2 ст. 63 СК РФ);
  • — при разрешении родителями вопросов, касающихся семейного воспитания детей, их образования (п. 2 ст. 65);
  • — при разрешении судом спора о месте жительства детей при раздельном проживании родителей (п. 3 ст. 65);
  • — при рассмотрении иска родственников ребенка об устранении препятствий к общению с ним (п. 3 ст. 67);
  • — при рассмотрении иска родителей о возврате им детей (п. 1 ст. 68);
  • — при отказе в иске о восстановлении в родительских правах (п. 4 ст. 72);
  • — при отказе в удовлетворении иска об отмене ограничения родительских прав в судебном порядке (п. 2 ст. 76);
  • — при рассмотрении дел об оспаривании записи об отцовстве Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 12.11.2012) // Российская газета. № 17, 27.01.1996..

Обязательно согласие ребенка, достигшего 10 лет:

  • — при изменении его имени и (или) фамилии по просьбе родителей или одного из них (п. 4 ст. 59 СК РФ);
  • — при передаче на усыновление (ст. 132). Исключение из этого правила допускается в случае, предусмотренном п. 2 ст. 132;
  • — при записи усыновителей в качестве родителей в книге записей рождений (п. 2 ст. 136), за исключением ситуации, предусмотренной в п. 2 ст. 132;
  • — при изменении усыновленному несовершеннолетнему имени, отчества, фамилии (п. 4 ст. 134), за исключением ситуации, предусмотренной в п. 2 ст. 132;
  • — при решении вопроса о сохранении за ребенком присвоенных ему после усыновления имени, отчества и фамилии, если усыновление отменено (п. 3 ст. 143);
  • — при передаче ребенка на воспитание в приемную семью (п. 3 ст. 154);
  • — при восстановлении родителей в родительских правах (п. 4 ст. 72).

Вышеназванные действия не могут быть совершены против желания ребенка, даже если оно представляется неразумным и необоснованным.

4. Право на имя (ст. 58 СК РФ).

Согласно ст. 19 ГК РФ каждый гражданин имеет право на имя. Оно включает в себя имя, данное ребенку при рождении (собственное имя), отчество (родовое имя), фамилию, переходящую к потомкам.

Это право реализуют родители (а при их отсутствии — заменяющие их лица) во время регистрации рождения ребенка в установленном законом порядке.

Имя, отчество, фамилия ребенка выступают как средства индивидуализации личности.

Родители свободны в выборе собственного имени своему ребенку. При регистрации рождения по заявлению одного из них предполагается, что другой согласен с выбранным именем Шершень Т.В. О праве ребенка на имя и учете его интереса при присвоении и перемене имени // Вестник Пермского университета. Юридические науки. — 2011. — Вып. 8 (13). — С. 98-101..

Отчество ребенка определяется именем отца. В настоящее время субъекты РФ имеют право установить, что присвоение отчества на их территории не обязательно и может осуществляться по желанию лиц, регистрирующих ребенка, если это соответствует их национальной традиции.

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Если родители носят разные фамилии, то вопрос о фамилии ребенка решается по соглашению между ними, если иное не предусмотрено законодательством субъектов РФ. В данном случае субъекты РФ также вправе установить иные правила выбора фамилии ребенку в соответствии со своими национальными традициями. Однако принимаемые ими нормы не должны нарушать принципа равноправия супругов в браке.

В том случае, если родители ребенка не могут прийти к соглашению относительно выбора имени или фамилии ребенка, спор между ними разрешается органами опеки и попечительства.

Если отцовство в отношении ребенка не было установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество присваивается по имени лица, записанного по указанию матери в качестве отца, а фамилия — по фамилии матери.

Порядок изменения имени и фамилии ребенка регулируется ст. 59 СК РФ.

На изменение имени и фамилии ребенка требуется разрешение органов опеки и попечительства. Согласно п. 1 ст. 59 сделать это можно только по просьбе обоих родителей, если они проживают совместно Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 12.11.2012) // Российская газета. № 17, 27.01.1996.. Однако удовлетворение их просьбы напрямую зависит от интересов ребенка, которые надлежит соблюдать в этой ситуации.

При раздельном проживании родителей тот из них, с которым ребенок проживает постоянно, может просить о присвоении ему своей фамилии (например, добрачной, приобретенной в новом браке). В данном случае необходимо учитывать мнение другого родителя.

Перемена имени и (или) фамилии ребенка возможна также и после усыновления (ст. 134 СК РФ). Не подлежат изменению имя, отчество и фамилия ребенка и после лишения его родителей родительских прав или их ограничения.

При перемене имени и (или) фамилии ребенка вносятся соответствующие изменения в актовую запись о его рождении, выдается новое свидетельство о рождении, соответствующая отметка производится в паспорте, который подлежит замене. Что касается изменения отчества, то оно допускается только при перемене имени отца (установлении отцовства).

5. Право на защиту своих прав и законных интересов самостоятельно или через своих представителей (законные представители, орган опеки и попечительства, прокурор, суд) (ст. 56 СК РФ).

Под защитой понимаются: восстановление нарушенного права, создание условий, компенсирующих имеющую место утрату прав, устранение препятствий на пути осуществления права и др. При этом объектом защиты являются лишь права ребенка, предусмотренные ст. 54 — 58, 60 СК РФ. Важной гарантией соблюдения прав ребенка также является наделение его правом на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (п. 2 ст. 56 СК РФ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 12.11.2012) // Российская газета. № 17, 27.01.1996.).

Согласно ст. 64 СК РФ и ч. 1 ст. 52 ГПК РФ защита прав и интересов несовершеннолетних возлагается в первую очередь на их родителей, которые являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. Помимо родителей права и законные интересы ребенка могут защищаться и другими законными представителями Король И.Г. О праве ребенка на имя // Российское правосудие. Научно-практический журнал. — 2011. -№ 11 (19). — С. 31-38..

Помимо законных представителей обязанности по защите прав ребенка в семье возложены на органы опеки и попечительства, прокурора и суд.

Суд рассматривает споры, связанные с воспитанием детей. При этом он вправе вынести определение в адрес любых государственных, муниципальных, общественных организаций, отдельных граждан, обязывающее проследить, например, как охраняются права детей, оказать им посильную и возможную помощь.

Пункт 3 ст. 56 СК РФ закрепляет также обязанность должностных лиц организаций и иных граждан, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения несовершеннолетнего.

Следует отметить, что Семейный кодекс, определяя перечень организаций, уполномоченных защищать права ребенка, не содержит указание на возможность возложения задач по защите детства и семьи на общественные организации, хотя в цивилизованных странах значительную часть бремени по защите прав детей берут на себя гражданское общество, неправительственные организации. В связи с этим необходимо согласиться с предложением ряда авторов о включении в ст. 56, 121 СК РФ нормы, касающейся права осуществлять функции по защите прав и законных интересов ребенка «лицензируемыми общественными организациями».

  • 6. Имущественные права ребенка. Семейный кодекс выделяет также имущественные права ребенка в семье, тем самым подчеркивая имущественную самостоятельность несовершеннолетнего в семейных отношениях.
  • 7. Право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи (п. 1 ст. 60 СК РФ).

Существуют разные источники содержания ребенка в семье:

необходимая для поддержания нормальных условий жизни несовершеннолетнего часть заработка (дохода) родителей, усыновителей;

причитающиеся ему алименты, если родители (один из них) не заботятся о его обеспечении;

пенсии, различного рода пособия, положенные несовершеннолетнему по закону, и др.

8. Право собственности ребенка на полученные им доходы, на имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое имущество, приобретенное на его средства (п. 3 ст. 60 СК РФ).

В соответствии с п. 4 ст. 60 СК РФ ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, а родители не имеют права собственности на имущество ребенка.

Согласно п. 5 ст. 38 СК РФ вещи, приобретенные супругами-родителями исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и т.д.), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому, с кем проживают дети. Следовательно, можно сказать, что у ребенка фактически возникает право собственности на перечисленные вещи, хотя они приобретались его родителями. Аналогичный вывод можно сделать относительно вкладов, внесенных супругами за счет своего общего имущества на имя их общих несовершеннолетних детей.

В целях защиты интересов несовершеннолетних при разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, суд в соответствии с п. 2 ст. 39 СК РФ может в отдельных случаях отступить от начала равенства долей супругов.

Таким образом, личные неимущественные права — это вид прав человека, которые относятся к категории нематериальных благ. Они возникают с рождения. У таких прав нет материального, т.е. имущественного, содержания. Кроме того, они неразрывно связаны с личностью носителя. Их нельзя продать, передать, подарить, завещать и т.д. Личные неимущественные права могут быть направлены на:

  • — индивидуализацию личности (право на имя, право на честь, достоинство, деловую репутацию и т.п.);
  • — сохранение физической неприкосновенности (право на жизнь, свободу, выбор места пребывания, места жительства и т.п.);
  • — неприкосновенность внутреннего мира (право на личную и семейную тайну, невмешательство в частную жизнь).

К личным неимущественным правам ребенка можно отнести следующие права:

  • — жить и воспитываться в семье;
  • — общаться с родителями и другими родственниками;
  • — на защиту;
  • — выражать свое мнение;
  • — на имя, отчество и фамилию.

Имущественные права ребенка в семье можно подразделить на следующие:

право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи;

право собственности на доходы, полученные им, на имущество, приобретенное на средства ребенка;

право владеть и пользоваться имуществом родителей с их согласия при совместном с ними проживании. Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию (п. 4 ст. 60 СК РФ).

Значение семейного права

Семейное право как отрасль права

Определение 1

Семейное право — это отрасль права, которая представляет собой систему правовых норм, регулирующих отношения, возникающие из семьи, то есть те отношения, которые можно назвать имущественными и личными неимущественными и возникшими из брака, принятия детей в семью, а также кровного родства.

Определение 2

Предметом семейного права выступают отношения, которые возникают между членами семьи. Но следует отметить, что это не все семейные отношения, а лишь те, которые урегулированы положениями семейного права.

Статья 2 Семейного Кодекса определяет круг отношений, которые регулируются законодательством, то есть можно отметить, что иные отношения не будут входить в сферу регулирования семейного права.

К данным отношениям следует относить:

  • личные неимущественные и имущественные отношения между супругами, родителями и детьми, усыновителями и усыновленными;
  • брачные отношения;
  • личные неимущественные и имущественные отношения между иными родственниками;
  • отношения, которые возникли из устройства детей, которые остались без попечения родителей в семью.

Ничего непонятно?

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

В современном в семейном праве отмечено расширение сферы регулирования договорных отношений.

Особенности семейных правоотношений:

  • выступать субъектами могут только физические лица;
  • возникновение правоотношений из определенных юридических фактов;
  • длящийся характер семейных правоотношений;
  • доверительный характер семейных правоотношений;
  • исключительно личные правоотношения;
  • также семейные права и обязанности является внеоборотными и неотчуждаемыми (имеется в виду, что они присущи с рождения, не могут быть отменены).

Семейное право ставит следующие цели:

  • Способствование постройке отношений, которые основаны на ответственности, любви и взаимовыручке;
  • Укрепление семьи и семейных связей;
  • Становление условий, которые благоприятны развитию семью;
  • Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина в данной области.

Таким образом, перед семейным правом стоят важные цели. Представляется актуальным рассмотреть значение семейного права.

Значение семейного права

Как известно семья выступает важнейшим социальным институтом. Каждый человек с момента рождения до смерти находится в семье. В данном круге он получает воспитание, вводится в общественные отношения, формируется как личность, а также становится гражданином. Семья является поддержкой человека и залогом стабильного развития ребенка. Благодаря семье происходит преемственность культуры, реализуются ценности, а также закладываются нормы поведения. Здоровая семья является гарантией в спокойствии и стабильности общества и государства.

Определение 3

Семья — это лица, которые взаимосвязаны правами и обязанностями, возникающих из кровного родства, усыновления либо вступления в брак.

В связи с тем, что государство признало исключительную ценность семьи, то оно направляет все средства для укрепления семейных отношений.

Конечно, для данных отношений основой выступают положения морали. Однако возможно использовать и закон. Благодаря законодательству есть возможность принудить исполнить семейный долг того человека, который утратил чувство морали и ответственности.

Особенное место занимают нормы права, при этом доминирующими в них выступают положения семейного законодательства. Ведь одной из целей семейного права выступает укрепление семьи и отношений, которые возникают из неё.

Замечание 1

Таким образом, переоценить значение семейного права невозможно. Оно выступает регулятором сложных отношений, который также способствует развитию общества и государства в целом.